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    [ 楊紅良 ]——(2009-11-5) / 已閱9139次

    “有關(guān)規(guī)定”

    楊紅良


      近日,我代理的一樁商事仲裁案件終于結(jié)案了,但接到裁決書后卻又徒增了一份不安和不解。這份立即生效的法律文書,對作出裁決結(jié)果的實體性法律依據(jù)的解釋可謂語焉不詳、遮遮掩掩:“根據(jù)《中華人民共和國》有關(guān)規(guī)定”。面對當(dāng)事人“有關(guān)規(guī)定到底是什么規(guī)定”的詢問,我無言以對,但還是表示不同意他們認(rèn)為這個案子審理中“有貓膩”的看法,雖然內(nèi)心多少有點疑惑和矛盾。
      我們經(jīng)常看到“有關(guān)部門”這個詞語,且多半在政府公文中出現(xiàn)。這種用法,其實古已有之,原來叫做“有司”,意思是與所涉及的行政事務(wù)有關(guān)的職能部門。政府公文中不具體明確哪幾個部門應(yīng)該干活,而只是說“有關(guān)部門”,目的在于讓相關(guān)的職能機構(gòu)都按照職能分工各負(fù)其責(zé),以免有的部門自覺不自覺、有理或無理地以自己部門不是主管部門為由而推脫責(zé)任,以致最終無法落實工作。所以,指令和安排行政事務(wù)時用這個“有關(guān)部門”,可以說有其合理性和必要性。當(dāng)然,至于少數(shù)部門接到這樣的通知或紅頭文件后仍無動于衷,且以“又沒有規(guī)定是我們部門”為其不作為尋找理由的,則另當(dāng)別論。
      但法律裁判文書就不一樣了。法律裁判文書是對訴諸公堂的當(dāng)事人自己已經(jīng)沒法調(diào)和的矛盾作出的決斷,并且是以法律和公權(quán)力的形式和名義。盡管要面對社會公眾,但法律文書首先和直接面對的是當(dāng)事人各方。訴訟也好,仲裁也罷,一旦國家法律體系中有了對實體權(quán)利義務(wù)的明確規(guī)定,就應(yīng)當(dāng)按照法律的規(guī)定來斷案,而不能再依賴司法人員或司法機構(gòu)的主觀臆斷和善良愿望。當(dāng)然,在極端情況下,有的案件中確實會涉及當(dāng)前法律還沒有明確規(guī)定的內(nèi)容,這就要依賴司法的主觀能動性了,西方世界的“自由心證”,在此意義上有其合理成分。但是,無論如何“心證”,總歸還是要回歸到現(xiàn)有的基本法律規(guī)定,相信目前我國的司法人員已經(jīng)早已超越了只熟悉道德而不知法律規(guī)定的水平。這種規(guī)定,也就是裁決的法律依據(jù),對司法人員和司法機構(gòu)來說,可能已經(jīng)爛熟于心,但對于當(dāng)事人來說,則可能是“大姑娘上轎,頭一遭”,所以,司法文書中應(yīng)當(dāng)有個明確的交代:這個結(jié)論得以作出的究竟是哪部法律,是這部法律的第幾條、第幾款?只有這樣,才能讓拿到等待已久的結(jié)果的當(dāng)事人口服心也服,真正做到“案結(jié)事了”,定紛止?fàn),即便不服,也可以有針對性地采取后續(xù)救濟措施。
      以“有關(guān)規(guī)定”作為結(jié)論依據(jù)的司法裁判文書,肯定不是僅此一份,但真的希望以這樣的司法裁判文書越來越少,直至沒有。參照“以事實為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”的司法基本原則,這一愿望當(dāng)不為過。


    上海市金茂律師事務(wù)所
    楊紅良律師
    2009年11月5日

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