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  • 溫躍:論共同犯罪

    [ 溫躍 ]——(2025-5-11) / 已閱3593次

    溫躍:論共同犯罪
    作者:溫躍(20250508)

    1.開宗明義,本文所說的共同犯罪是指數(shù)人協(xié)同共動(dòng)觸犯刑法罪名。我認(rèn)為共同犯罪理論實(shí)質(zhì)上是復(fù)數(shù)犯罪參與者的歸責(zé)理論,用以解決定罪量刑問題。刑法的犯罪論、共犯論、因果關(guān)系論等都是定罪量刑的理論,就是討論如何把特定結(jié)果歸責(zé)于犯罪人的理論,所采用的歸責(zé)規(guī)則有一些是根據(jù)客觀指標(biāo)建立的,但有例外的,其實(shí)歸責(zé)規(guī)則本質(zhì)上是社會(huì)共識(shí)的產(chǎn)物。哪些客觀指標(biāo)或主觀指標(biāo)可以作為歸責(zé)規(guī)則?在什么程度上可以維持這種指標(biāo)來判斷,或給出補(bǔ)充替換指標(biāo),或限制其適用范圍等,都是社會(huì)共識(shí)決定的。理性指望能夠找出一套獨(dú)立自洽的公理系統(tǒng),進(jìn)行推理就可以判斷如何歸責(zé),其實(shí)不存在這樣的公理系統(tǒng)。人類司法活動(dòng)本身就是社會(huì)共識(shí)的產(chǎn)物,帶有時(shí)代性、隨意性、傳統(tǒng)性、可變性,因此無法建立自洽完備的歸責(zé)規(guī)則體系。不存在脫離人類共識(shí)的獨(dú)立自洽的公正正義公理體系。當(dāng)然,尋找一定程度的歸責(zé)規(guī)則還是有實(shí)用價(jià)值的,但不要野心太大。在人類社會(huì)的一定時(shí)代,社會(huì)共識(shí)中是存在一些基本共同的價(jià)值觀的,司法活動(dòng)的目的之一就是維護(hù)社會(huì)共識(shí)中的基本價(jià)值觀,同時(shí),司法活動(dòng)也是平息社會(huì)糾紛的手段。 在走完公正程序后,即使不服結(jié)果的一方,也必須自認(rèn)不利后果,這就是司法活動(dòng)。司法活動(dòng)本身的價(jià)值在于給出解決糾紛的公正程序,而不在于其結(jié)果實(shí)質(zhì)上是真理、公正或正義。司法活動(dòng)本質(zhì)上是尋求社會(huì)共識(shí)的活動(dòng)。一個(gè)價(jià)值觀撕裂的社會(huì)不存在民主和法治。少數(shù)服從多數(shù)的前提是所有人都存在基本的社會(huì)共識(shí),達(dá)不成社會(huì)共識(shí)的社會(huì),不可能存在真正的民主,其法治也只是暴力壓迫而已。倫理道德是從正面構(gòu)建社會(huì)共識(shí),法治是從反面構(gòu)建社會(huì)共識(shí)。
    2. 犯罪是一種社會(huì)現(xiàn)象,常見的除了一個(gè)人犯罪的單獨(dú)犯之外,還會(huì)出現(xiàn)復(fù)數(shù)犯罪參與者的情形,即共同犯罪。刑法分則的罪名條文大多數(shù)都是以單人犯為樣本制定的,即假想犯罪主體是一人的情形,但并不排斥復(fù)數(shù)犯罪參與者的適用。復(fù)數(shù)犯罪參與者的犯罪,如何劃定犯罪參與人范圍?對(duì)犯罪參與人歸責(zé)和處罰的根據(jù)何在?犯罪參與人行為之間是否存在從屬性(關(guān)聯(lián)性)?對(duì)犯罪參與人量刑時(shí)根據(jù)什么進(jìn)行差異化對(duì)待?這些問題由共同犯罪理論來承擔(dān)和解決。
    3、初步討論犯罪參與人的范圍問題
    3.1 【案例1】張三準(zhǔn)備殺王五,早上起床后,張三的妻子李四為張三做了可口的早飯,張三吃完早飯后精神抖擻地去把王五殺了。張三構(gòu)成故意殺人罪,問題是李四能夠納入故意殺人罪的范圍嗎?有人說要看李四是否知道張三今天準(zhǔn)備去殺人。如果李四不知道張三要?dú)⑼跷澹钏臑閺埲鲈顼,就不能納入故意殺人罪的范圍。假設(shè)李四昨晚就知道張三今天去殺王五,李四沒有阻攔,今天早上還為張三做了可口的早飯,使得張三吃飽喝足精神抖擻地去殺了王五,李四的行為能夠納入故意殺人罪的范圍嗎?李四僅僅為張三做了早飯,不是為張三買了殺王五的那把槍或刀,因此李四就成為犯罪參與人了?做早飯給丈夫吃不是妻子的正常角色應(yīng)該做的事情嗎?妻子知道丈夫要去犯罪,就不該做早飯給丈夫吃了?如果李四不能納入犯罪參與人的范圍,那么如何劃定犯罪參與人的范圍呢?下面我們逐步進(jìn)行分析。
    3.2 【案例2】如果張三想槍殺王五,李四拿起一把刀說我陪你去,到了現(xiàn)場(chǎng),張三和李四一起動(dòng)手殺死了王五。李四盡管是陪張三一起去的,但李四的行為也是殺人行為,因此李四歸入犯罪參與人范圍沒有爭(zhēng)議。李四與張三屬于“共同正犯”(所謂正犯就是實(shí)現(xiàn)了構(gòu)成要件的行為),在本案中,李四與張三一樣都是正犯行為,所以李四應(yīng)該納入犯罪參與人范圍。
    3.3 【案例3】如果李四雇傭張三去殺王五,張三屬于故意殺人罪正犯,或?qū)嵭蟹福▽?shí)行犯含義也是實(shí)現(xiàn)構(gòu)成要件行為,只是后來日本學(xué)者把正犯定義修改了,實(shí)行犯仍然在實(shí)現(xiàn)構(gòu)成要件行為含義上使用),李四的雇兇在法律上稱為“教唆行為”,教唆行為不是故意殺人罪的實(shí)行行為,不是實(shí)現(xiàn)具體罪名的構(gòu)成要件行為,但各國法律都把教唆行為納入故意犯罪參與人范圍,這沒有爭(zhēng)議。盡管如何處罰教唆犯上有爭(zhēng)議;盡管被教唆人沒有聽教唆犯的話時(shí),實(shí)施教唆行為的人是否應(yīng)該納入犯罪參與人范圍上有爭(zhēng)議。
    3.4. 【案例4】張三要去殺王五,李四遞上一把刀,張三拿這把刀殺了王五。李四的行為屬于幫助行為,各國法律都把幫助行為納入犯罪參與人范圍,沒有爭(zhēng)議。盡管幫助行為的范圍大小有爭(zhēng)議(比如,中立幫助行為是否屬于可罰的幫助犯范圍?)盡管如何處罰幫助行為上有爭(zhēng)議,比如,幫助犯相對(duì)于正犯是否應(yīng)該減輕處罰?再比如,被幫助人如果沒有使用那把刀去殺人,或根本就沒有去殺人,那么幫助犯是否納入犯罪參與人范圍上有爭(zhēng)議。
    3.5 初步總結(jié)一下:犯罪參與人的范圍如下:實(shí)施構(gòu)成要件行為的正犯(包括共同正犯),提供犯意的教唆行為人(教唆犯)和提供幫助行為的人(幫助犯)。教唆犯和幫助犯被稱為狹義共犯。有的學(xué)者還主張組織行為和共謀行為屬于犯罪參與行為,有學(xué)者主張這兩種行為可以納入廣義的教唆行為,而我認(rèn)為組織行為和共謀行為與教唆行為還是有差異的,作為共犯處理還是作為正犯處理,稍后再論及。
    3.6 上面對(duì)犯罪參與人的范圍介紹時(shí),采取的是分工分類方法,即根據(jù)犯罪參與人在犯罪過程中的分工,進(jìn)行的分類。正如我可以對(duì)教室里的人按照性別進(jìn)行分類介紹:男人和女人。按照是否戴眼鏡進(jìn)行介紹:戴眼鏡的人和不戴眼鏡的人。當(dāng)然,有學(xué)者認(rèn)為對(duì)犯罪參與人不需要進(jìn)行分工分類,而是直接稱呼為:犯罪參與人。我覺得也行。只不過覺得他們有些怪異,為何要阻止我進(jìn)行分工分類介紹呢?這是很常見的科學(xué)研究方法啊,除非你能夠給出特別的理由,否則很難否定我對(duì)犯罪參與人所進(jìn)行的分工分類研究。反對(duì)分工分類研究犯罪參與人的學(xué)者被稱為“單一正犯制學(xué)者”,主張分工分類研究犯罪參與人的學(xué)者被稱為“區(qū)分制學(xué)者”。單一正犯制和區(qū)分制的差異,不在于是否根據(jù)分工分類犯罪參與人(其實(shí)號(hào)稱單一制的奧地利刑法也把犯罪參與人按照分工分為:直接正犯、誘發(fā)正犯、援助正犯),而在于單一正犯制認(rèn)為教唆行為和幫助行為都具有獨(dú)立性,其犯罪的成立不依賴于正犯(實(shí)行犯)的存在,即使被教唆的人沒有實(shí)施被教唆的行為,誘發(fā)正犯仍然可能成立并可罰,被提供幫助的人沒有實(shí)施犯罪行為時(shí),援助正犯也可能成立并可罰。“誘發(fā)正犯”和“援助正犯”能否成立犯罪,取決于各自行為是否符合各個(gè)具體罪名的誘發(fā)的構(gòu)成要件和幫助的構(gòu)成要件,與直接正犯是否實(shí)施構(gòu)成要件行為無關(guān)。由此可見,單一正犯制否定“共犯從屬性”。這就開啟了共同犯罪理論中最基礎(chǔ)、也是最激烈的爭(zhēng)議之一:共犯從屬性和共犯獨(dú)立性之爭(zhēng)。
    3.7我認(rèn)為在共犯獨(dú)立性和從屬性問題上,只能選擇其一,所謂的共犯二重性說是思維混亂的表現(xiàn)。學(xué)界一般認(rèn)為,伍柳村先生是二重性說的首倡者。伍先生指出,教唆犯的犯罪意圖既然必須通過被教唆人的決意,并且去實(shí)施他教唆的犯罪行為,才能發(fā)生危害結(jié)果或者達(dá)到犯罪目的,否則不可能發(fā)生危害結(jié)果或者達(dá)到犯罪目的,那么,就教唆犯與被教唆人的關(guān)系來講,教唆犯處于從屬地位,具有從屬性另一方面,教唆犯的教唆行為使教唆犯與被教唆人發(fā)生了關(guān)系,這顯示出教唆他人犯罪這一行為本身對(duì)社會(huì)危害的嚴(yán)重程度。無論被教唆人是否去實(shí)行犯罪,教唆行為本身都應(yīng)該被認(rèn)為是犯罪,當(dāng)然在處罰上也必須考慮被教唆人是否犯了被教唆的罪這一事實(shí)。所以從這個(gè)意義上說,教唆犯在共犯中又處于相對(duì)獨(dú)立的地位,具有相對(duì)的獨(dú)立性。我國法學(xué)界有些學(xué)者熱衷于折中說,凡遇到對(duì)立學(xué)術(shù),在中國都會(huì)有學(xué)者搞出個(gè)折中說,這是辯證法的惡習(xí)。極端的深刻遠(yuǎn)勝于折中的平庸。
    4.共犯從屬性的含義
    4.1 這里的共犯是指狹義共犯,即教唆犯和幫助犯。所謂共犯從屬性是指教唆犯和幫助犯對(duì)正犯的從屬性。為了討論的便利,我們這里暫時(shí)回到正犯的初始定義:實(shí)施構(gòu)成要件行為的人。(因?yàn)楹髞硪恍⿲W(xué)者重新定義了正犯,導(dǎo)致正犯定義的混亂。)
    【案例5】張三教唆李四去殺王五,李四聽了后沒有當(dāng)回事,沒有做出任何殺害王五的舉動(dòng),李四顯然沒有觸犯故意殺人罪。問題是:張三構(gòu)成故意殺人罪的教唆犯嗎?如果李四聽從了張三的教唆殺了王五,張三成立故意殺人罪的教唆犯,盡管張三并沒有動(dòng)手殺人,不妨礙對(duì)張三按照故意殺人罪定罪處罰。在李四沒有任何舉動(dòng)去殺害王五時(shí),張三還構(gòu)成故意殺人罪的教唆犯嗎?還應(yīng)該按照故意殺人罪對(duì)張三進(jìn)行懲罰嗎?如果張三在心中盤算著殺害王五,但最終張三沒有動(dòng)手,張三構(gòu)成故意殺人罪嗎?不構(gòu)成。因?yàn)槿藗冋J(rèn)為張三僅僅在心中想了想殺人的事(盡管這樣想想也是邪惡的表現(xiàn)),并沒有真的去殺人,因此張三是思想犯,現(xiàn)代法治認(rèn)為思想犯不可罰。張三教唆李四去殺害王五,李四并無任何殺人行為。對(duì)于李四來說,只是聽聽而已,沒往心里去。對(duì)張三來說,只是說說而已,盡管說說也是一種行為,但該行為沒有產(chǎn)生任何行為和后果。正如張三說要炸長江大橋,但只是說說而已,沒有任何炸橋行為。因?yàn)閺埲趟衾钏娜⑷耍驗(yàn)閺埲齽?dòng)了動(dòng)嘴皮說了說,李四并無任何殺人行為的情形下,張三就構(gòu)成故意殺人罪的教唆犯嗎?就應(yīng)對(duì)張三按照故意殺人罪定罪判刑嗎?如果你與我的想法一樣:不應(yīng)該給張三定故意殺人罪,那么你就與我同屬于支持“共犯從屬性”的一派了。即:正犯沒有犯被教唆之罪,教唆犯不可罰。換句話說,教唆犯的可罰性從屬于正犯的可罰性。
    4.2很少人會(huì)認(rèn)為李四沒有任何殺人行為,李四不構(gòu)成故意殺人罪的情形下,張三因?yàn)榻趟衾钏娜⑷,張三成立故意殺人罪。張三教唆他人去殺人固然不?duì)(內(nèi)心邪惡,有一定的社會(huì)危險(xiǎn)性),但張三的教唆行為沒有產(chǎn)生任何危害社會(huì)的行為及其后果,相當(dāng)于說了幾句廢話,認(rèn)定張三就構(gòu)成故意殺人罪,顯然不合理。有學(xué)者抗辯道:張三教唆他人殺人,難道不該懲罰嗎?如果大家都教唆他人去殺人,這個(gè)社會(huì)還有安寧可言嗎?教唆犯的懲罰根據(jù)何在?這就觸及到了共同犯罪理論的一個(gè)基本的戰(zhàn)場(chǎng):共犯的處罰根據(jù)。
    5.共犯的處罰根據(jù)
    5.1 為了便于討論,我們把共犯中的幫助犯放一邊,先從“教唆未遂”談起。教唆未遂是個(gè)極其混亂的概念。至少在如下含義上使用:(1)著手實(shí)施了教唆行為,但還未實(shí)施完畢就因外在原因停滯下來了。這種單一正犯制的教唆未遂概念,正如劉艷紅教授指出的“如此一來,著手的概念將為之崩潰,所以,在單一制下認(rèn)定既、未遂的問題確是單一制最頭痛的問題!保2)教唆行為已經(jīng)實(shí)施完畢,被教唆人沒有產(chǎn)生犯意,也沒有采取任何行為去實(shí)施犯罪。(3)教唆行為實(shí)施完畢,被教唆人(正犯)著手實(shí)施被教唆的構(gòu)成要件行為,但因外在原因停滯下來了。(4)Roxin給出了一個(gè)另類的“教唆未遂”:當(dāng)被教唆人已經(jīng)有犯罪故意時(shí),教唆人沒有使得被教唆人產(chǎn)生犯意,因此教唆人屬于“教唆未遂”。在Roxin這個(gè)含義上的“教唆未遂”是否可罰?Roxin認(rèn)為這種教唆行為可以做作為心理上的幫助行為看待,因此教唆未遂可罰。(5)還有一種被有些學(xué)者稱為“教唆未遂”的情形:教咬者故意教曖他人實(shí)施不能既遂的行為。比如,甲將一支沒有子彈的手槍交給乙,指示乙當(dāng)場(chǎng)開槍殺害丙,乙接受教竣開槍射擊,因沒有子彈而未能致丙死亡。這種未遂的教竣是否具有可罰性?張明楷教授認(rèn)為如果教唆者所唆使的行為是不能犯,則不問教唆者的故意內(nèi)容如何,均不成立犯罪,被教曖的人也不成立犯罪(或至多是預(yù)備罪, 至于是否成立非法持有槍支罪等則是另一回事)。
    5.2 教唆未遂是否可罰的爭(zhēng)論,實(shí)際上雙方在上述5種不同定義上使用“教唆未遂”概念,很多爭(zhēng)論是不必要的,或說是可笑的。
    5.2.1在定義(1)的含義上使用教唆未遂,顯然是就教唆行為本身的可罰性進(jìn)行的討論。在定義(1)意義上主張教唆未遂可罰的人,認(rèn)為教唆行為本身具有主觀惡性(主觀主義或行為無價(jià)值)或社會(huì)危險(xiǎn)性(客觀主義或結(jié)果無價(jià)值),在教唆人著手實(shí)施教唆行為,但教唆行為沒有實(shí)施完畢停滯下來了,教唆行為本身也具有可罰性。持有這種觀點(diǎn)的人,就是那幫主張單一正犯制的學(xué)者。這些學(xué)者們通常還用我國和歐洲刑法對(duì)于反恐犯罪立法時(shí)采用了大量的“共犯正犯化”立法來證明共犯行為本身具有獨(dú)立的社會(huì)危害性,因而具有刑事可罰性。因此,單一正犯制學(xué)者們多為主張“教唆未遂”可罰。但他們無法給出教唆行為“著手”的標(biāo)準(zhǔn)。他們的“教唆既遂”是指教唆犯完成了教唆行為,與正犯是否實(shí)施被教唆的行為以及正犯的構(gòu)成要件行為是否既遂無關(guān)。因?yàn)樵趩我徽钢瓶磥,共犯(盡管單一正犯制沒有“共犯”的概念,但在單一正犯制的犯罪參與人里還是可以根據(jù)分工劃分出教唆犯和幫助犯的,只不過單一正犯制不承認(rèn)共犯從屬性而已)的可罰性在于共犯行為本身,而不是從屬于正犯行為。由此可見,在定義(1)的含義上主張教唆未遂可罰,完全是單一正犯制的共犯獨(dú)立性立場(chǎng)。從共犯獨(dú)立性角度,教唆人著手實(shí)施教唆行為,盡管教唆行為沒有實(shí)施完畢,但由于教唆行為本身具有社會(huì)危險(xiǎn)性或行為無價(jià)值,因此這時(shí)的教唆人可罰,教唆人成立教唆未遂,且可罰。共犯獨(dú)立性的這種立場(chǎng)顯然會(huì)使得刑法處罰范圍擴(kuò)大且缺乏限制。比如,教唆人進(jìn)行了教唆行為,但被教唆人還沒有產(chǎn)生犯意了,更談不上實(shí)施構(gòu)成要件行為,這時(shí)教唆未遂成立并可罰了。號(hào)稱單一正犯制的意大利刑法第115條第1款規(guī)定:“除法律另有規(guī)定外,如果兩人或兩人以上為實(shí)施犯罪的目的而達(dá)成協(xié)議,并且該犯罪沒有實(shí)施,不得僅因協(xié)議行為而對(duì)任何人予以處罰!笨梢,意大利刑法盡管沒有明確區(qū)分正犯和共犯,但是承認(rèn)共犯從屬性的,即僅有共謀而無實(shí)行的情形,對(duì)共謀人不得處罰。
    【案例6】乙陪著甲一起去丙家,由甲對(duì)丙實(shí)施教唆行為,但丙拒絕接受教唆的,由于沒有人實(shí)施構(gòu)成要件行為,甲和乙不構(gòu)成犯罪。
    5.2.2 我國有學(xué)者介紹英美法系共犯時(shí)認(rèn)為:被教唆者并未接受教唆的場(chǎng)合,英美法系的多數(shù)意見認(rèn)為,教唆者不足以構(gòu)成犯罪未遂。就單純的教唆行為能否成立犯罪未遂,在英美法上曾產(chǎn)生爭(zhēng)論。但多數(shù)學(xué)者認(rèn)為,不宜將單純的教唆行為認(rèn)定為犯罪未遂,其司法審判也通過諸多案例適用了該觀點(diǎn)。教唆行為并非犯罪未遂要求的“實(shí)質(zhì)性行為”。由于教唆行為自身無法造成實(shí)質(zhì)危險(xiǎn)及現(xiàn)實(shí)損害,必須通過他人的行為才能實(shí)現(xiàn)該結(jié)果,故其距離犯罪的完成尚且較遠(yuǎn);而且即便教唆行為實(shí)施完畢,也仍有很多不確定性,所以教唆行為根本不是“實(shí)質(zhì)性行為”。據(jù)此,在被教唆者并未接受教唆的場(chǎng)合,僅憑單純的教唆行為就將教唆者認(rèn)定為犯罪未遂,并不妥當(dāng),教唆行為是犯罪未遂之前的準(zhǔn)備行為。(秦雪娜《共犯的實(shí)行從屬性說在我國的困境與出路》)
    5.2.3 在定義(3)的含義上使用“教唆未遂”,實(shí)際上是以被教唆的正犯的未遂作為教唆犯的未遂,這是共犯區(qū)分制主張的共犯從屬性的立場(chǎng)。這種立場(chǎng)下,共犯的未遂從屬于正犯的未遂,共犯的既遂也從屬于正犯的既遂。正犯的未遂是以正犯著手為標(biāo)志的,因此共犯的未遂也是以正犯的著手為標(biāo)志。如果正犯未遂可罰,那么教唆犯未遂就可罰;如果正犯未遂不可罰(我國刑法總則未遂犯可罰,但司法實(shí)務(wù)中有的罪名未遂犯不可罰),那么教唆未遂不可罰。這也是共犯從屬性的表現(xiàn)。李斯特認(rèn)為,共犯(教唆犯)行為與結(jié)果之間的因果聯(lián)系,因?yàn)檎缸杂梢庾R(shí)所作出的犯罪行為業(yè)已中斷,從而共犯(教唆犯)原本并不可罰。共犯(教唆犯)之所以可罰,是共犯(教唆犯)借用了正犯的可罰性,才具有處罰可能的。弗蘭克指出,由于正犯自由設(shè)定結(jié)果行為而招致結(jié)果發(fā)生,在因果關(guān)系上溯及禁止,共犯本身只是不可罰的條件設(shè)定,只有在可罰性從屬于正犯的情況下,才可處罰。
    5.2.4 在定義(2)的含義上使用“教唆未遂”,比較另類。既不是以正犯行為的未遂來定義教唆行為未遂(共犯從屬性),也不是以教唆行為本身著手但未完成情形來定義教唆行為未遂(共犯獨(dú)立性),而是把教唆行為實(shí)施完畢,被教唆人完全沒有理睬教唆人的教唆,或被教唆人產(chǎn)生了犯意,但沒有做出任何構(gòu)成要件行為的狀態(tài)稱之為“教唆未遂”。在此情形下,被教唆人沒有實(shí)施正犯行為,更談不上不構(gòu)成犯罪,從定義(3)角度看,這種情形下,正犯還未進(jìn)行著手行為,教唆犯談不上未遂,教唆行為不可罰。被教唆人不做出正犯行為可能是自身不想做出該行為,甚至是直接拒絕了教唆人,也可能是自身無能力去做出該行為,比如教唆女人去強(qiáng)奸其他女人。
    【案例7】張三教唆李四去殺害王五,李四到現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)了一圈后離開,沒有殺害王五,張三教唆行為可罰嗎?
    5.2.5我認(rèn)為張三教唆行為不可罰,張三僅僅傳播了殺人的思想,李四沒有殺人行為,正如張三有殺人的想法但沒有去殺人,張三不可罰,被教唆人沒有任何行為時(shí),即使教唆行為已經(jīng)實(shí)施完畢,即使被教唆人產(chǎn)生了犯意,教唆人相當(dāng)于思想犯,其教唆的犯意根本沒有轉(zhuǎn)化為構(gòu)成要件行為,盡管該思想可能很邪惡,可能存在社會(huì)危險(xiǎn)性,我主張這種情形下的沒有正犯行為的教唆犯不可罰。況且這種情形下按照教唆的內(nèi)容定罪處罰也不合理,教唆他人殺人,他人沒有任何行動(dòng),教唆者定故意殺人罪教唆犯;教唆他人搶劫,被教唆者什么行動(dòng)都沒有,給教唆者定搶劫罪教唆犯。古代中國根據(jù)誣告陷害內(nèi)容給誣告陷害行為定罪,而現(xiàn)代中國刑法是有獨(dú)立的誣告陷害罪,放棄了根據(jù)誣告陷害內(nèi)容給誣告陷害行為人定罪的方法。如今我國刑法并無獨(dú)立的“教唆罪”罪名及其獨(dú)立的法定刑。
    5.2.6 在定義(1)和定義(3)下都主張“教唆未遂”可罰,但他們的“教唆未遂”含義完全不同,他們之間討論“教唆未遂可罰”或“教唆未遂不可罰”,完全是雞同鴨講。在定義(2)下主張“教唆未遂不可罰”與定義(3)下的“教唆未遂可罰”其實(shí)并不矛盾和沖突。在定義(4)下的“教唆未遂”與定義(1)下的“教唆未遂”完全不是一回事。由此可見,許多學(xué)者們對(duì)于“教唆未遂”是否可罰的爭(zhēng)論,基本上都是雞同鴨講,毫無意義。高橋則夫以教唆未遂是否可罰來討論共犯從屬性和獨(dú)立性問題,顯然陷入混亂之中。其實(shí),正如劉艷紅教授所說單一正犯制對(duì)于教唆犯的既遂未遂以及“著手”等概念都說不清,更不要說教唆未遂可罰與否的問題了。
    5.2.7為了統(tǒng)一討論口徑起見,按照共犯從屬性明確“教唆未遂”的含義:正犯未遂,教唆犯未遂;正犯既遂,教唆犯既遂。教唆未遂可罰性的界定標(biāo)準(zhǔn)是:正犯未遂可罰,教唆未遂可罰;正犯未遂不可罰,教唆未遂不可罰。如果正犯預(yù)備可罰,成立教唆未遂且可罰;如果正犯預(yù)備不可罰,不成立教唆未遂且不可罰。正犯沒有任何行為時(shí),不成立教唆犯,教唆行為不可罰。受夠了“教唆未遂可罰不可罰”的混亂不堪爭(zhēng)論,寫下上面的文字。這里的“可罰性”含義類似于“違法性”?闪P不是一定必罰,比如,正犯既遂可罰,但個(gè)案中因正犯欠缺刑事責(zé)任能力,不罰,但這不影響判斷教唆犯可罰。換句話說,共犯從屬性不是由正犯的不可罰推出共犯的不可罰。
    【案例8】張三教唆李四去殺王五,李四到現(xiàn)場(chǎng)后把王五強(qiáng)奸了,張三的教唆行為可罰嗎?張三能夠作為故意殺人罪的教唆犯,還是作為強(qiáng)奸罪的教唆犯?我認(rèn)為張三的教唆行為仍然不可罰。這種情形應(yīng)該屬于“被教唆人沒有犯教唆之罪的”。對(duì)絕大多少罪名來說,被教唆人沒有犯教唆之罪的,應(yīng)該不可罰。對(duì)于特定重大犯罪來說,如果立法者認(rèn)為其罪的教唆行為具有較大社會(huì)危險(xiǎn)性,可以通過共犯正犯化立法的方式,給予該罪的教唆行為立法給予獨(dú)立罪名和法定刑。比如,我國刑法中共犯正犯化有如下立法例:刑法第103條第2款規(guī)定的煽動(dòng)顛覆國家政權(quán)罪、第219條侵犯商業(yè)秘密罪和第306條與第307條規(guī)定的妨害作證罪中的教唆行為、第353條的教唆他人吸毒罪、第359條的引誘賣淫罪、引誘幼女賣淫罪、第373條第1款規(guī)定的煽動(dòng)軍人逃離部隊(duì)罪。再比如,恐怖活動(dòng)犯罪中的有些教唆行為或幫助行為,我國立法者通過“共犯正犯化”立法,給予了不少共犯行為以獨(dú)立的罪名和法定刑。我完全同意陳興良教授的這個(gè)看法:共犯行為是否從正犯中脫離,被立法機(jī)關(guān)設(shè)置為獨(dú)立罪名,并具有獨(dú)立的法定刑。只要符合這一條件的,就應(yīng)當(dāng)歸屬于共犯行為正犯化而不是所謂的量刑規(guī)則。我認(rèn)為共犯正犯化后,僅僅實(shí)施其中的教唆行為是可罰的,與正犯是否實(shí)施被教唆行為無關(guān)。但普通犯罪中的共犯還是應(yīng)該維持共犯從屬性,在被教唆人沒有任何構(gòu)成要件行為時(shí),教唆人的教唆行為應(yīng)該作為不可罰處理。如果硬要把這種情形稱之為“教唆未遂”,那我就同意這種情形下的教唆未遂不可罰。我更傾向于以被教唆的正犯的未遂作為教唆犯的未遂,同理,傾向于以被幫助的正犯的未遂作為幫助犯的未遂。當(dāng)然,這也是共犯從屬性的立場(chǎng)。
    5.2.8 由此可見,我主張?jiān)诮趟羧嘶驇椭藢?shí)施了教唆行為或幫助行為后,被教唆人或被幫助人沒有實(shí)施構(gòu)成要件行為時(shí),教唆行為人或幫助行為人不成立教唆犯或幫助犯,不歸屬于犯罪參與人范圍,不可罰。如果把這看成是共犯對(duì)正犯的從屬性的話,那我認(rèn)為共犯的從屬性是合理的,值得支持的。我傾向共犯從屬性說的原因,正如平野博士所指出的,從未遂處罰的謙抑性出發(fā),應(yīng)該在于實(shí)行著手的解釋論即要求必須有結(jié)果發(fā)生的具體性危險(xiǎn)這一實(shí)質(zhì)論。在被教唆人進(jìn)行了犯罪預(yù)備,或著手實(shí)施犯罪但既遂前停滯下來了,在特定的罪名中如果正犯預(yù)備可罰,或正犯未遂可罰,那么教唆犯就從屬于正犯而可罰。我國刑法總論中立法規(guī)定犯罪預(yù)備和未遂一般性可罰(我認(rèn)為這種立法模式是不明智的),而在實(shí)務(wù)中大多數(shù)犯罪的預(yù)備是不罰的,未遂是否可罰,完全取決于個(gè)案審理中的法官心情。我認(rèn)為關(guān)于預(yù)備犯和未遂犯,在刑法總論中原則上應(yīng)該規(guī)定不罰,如果分則罪名中規(guī)定要罰,依從分則的規(guī)定。小結(jié)一下共犯從屬性:當(dāng)正犯沒有任何行為時(shí),教唆行為或幫助行為不構(gòu)成教唆犯或幫助犯,不可罰;當(dāng)正犯實(shí)施預(yù)備行為,或著手實(shí)施構(gòu)成要件行為而停滯下來時(shí),教唆行為或幫助行為是否可罰,取決于正犯的實(shí)行行為觸犯罪名的預(yù)備犯或未遂犯是否可罰,如果正犯可罰,那么教唆未遂或幫助未遂可罰;如果正犯不可罰,那么此罪名下的教唆未遂或幫助未遂就不可罰。
    5.2.9 單一正犯制或共犯獨(dú)立性說的支持者認(rèn)為共犯的可罰根據(jù)在于共犯行為自身。不論單一正犯制學(xué)者主張教唆未遂可罰或不可罰,不論他們?cè)谑裁春x上使用“教唆未遂”一詞,我認(rèn)為如果主張被教唆人沒有任何行為時(shí),教唆人原則上可罰,是不可接受的。不論單一正犯制學(xué)者給出什么冠冕堂皇的理由,我都覺得難以接受這種立場(chǎng)。有學(xué)者認(rèn)為在現(xiàn)代社會(huì),集團(tuán)犯罪、有組織犯罪,特別是恐怖主義犯罪頻繁發(fā)生,因而必須防患于未然,不能等到被教唆者接受了教唆并已著手實(shí)行犯罪,才處罰教唆犯。比如,某人想用重金收買對(duì)方,使其將定時(shí)炸彈放在電影院以炸死多人,但對(duì)方拒絕并及時(shí)報(bào)了警。按教唆犯從屬性說,就不能處罰教唆者,這無疑會(huì)放縱危險(xiǎn)犯罪的發(fā)生。我認(rèn)為如果立法者認(rèn)為對(duì)于某些犯罪的教唆行為具有較大的社會(huì)危險(xiǎn)性,就應(yīng)該對(duì)這些犯罪的教唆行為給予獨(dú)立的罪名和法定刑,即共犯正犯化立法。在我國近些年的立法中,大量幫助犯和教唆犯被正犯化立法,給予其成立的獨(dú)立性和獨(dú)立的量刑,就是很好的做法。比如協(xié)助組織賣淫罪等。對(duì)于大多數(shù)罪名來說,堅(jiān)持共犯的從屬性是必要的,合理的。這有助于縮限犯罪成立的范圍,保持刑法的謙抑性。
    6.至于有些學(xué)者主張共犯的從屬性還包含罪名的從屬性,我覺得很無厘頭。共同犯罪參與人是否同一罪名,這是行為共同說和犯罪共同說的爭(zhēng)議,而且初始是圍繞共同正犯的情形進(jìn)行的爭(zhēng)議,與共犯區(qū)分制和單一正犯制的爭(zhēng)議關(guān)聯(lián)不大。主張共犯區(qū)分制的學(xué)者都沒有一根筋地主張共同犯罪參與人必須同一罪名。而單一正犯制的學(xué)者也沒有一根筋地主張共同犯罪人不能同一罪名。把罪名的從屬性納入到共犯的從屬性里來,實(shí)在是無聊至極且思維混亂。
    7.共犯從屬性的理論特征和價(jià)值
    7.1我認(rèn)為共犯從屬性最大的理論特征和理論價(jià)值是:當(dāng)正犯沒有任何行為時(shí),共犯不成立,不可罰;當(dāng)正犯有行為但不可罰時(shí)(包括如果具體罪名的預(yù)備、未遂不可罰;正當(dāng)化事由不可罰),共犯不可罰。如果把上面這些理解和稱為“共犯從屬性”,那么可以得出結(jié)論:共犯從屬性限制了刑罰處罰范圍,有利于保護(hù)人權(quán)。如果正犯著手構(gòu)成要件行為可罰,但不具備刑事責(zé)任能力而不罰時(shí),共犯是可罰的。這時(shí)仍然成立“正犯可罰,共犯就可罰”的共犯從屬性,正犯可罰不代表正犯必罰,可罰時(shí)能夠成立不罰。正犯可罰而不罰,不影響共犯的從屬性。
    7.2相比較而言,單一正犯制主張犯罪參與人的可罰根據(jù)在于犯罪參與人自身的行為,與他人犯罪參與人的行為不相關(guān),這主張看似符合責(zé)任自負(fù)原則,實(shí)際上違背了共同犯罪理論的基本功能和價(jià)值。
    7.3共同犯罪理論就是讓犯罪參與人對(duì)他人的行為承擔(dān)責(zé)任,不論給出的理由是利用他人行為為自己的犯罪目的服務(wù),還是把他人行為作為自己行為的延續(xù),或者說是自己的行為與他人的行為構(gòu)成一個(gè)整體行為產(chǎn)生了犯罪結(jié)果,因而犯罪結(jié)果應(yīng)該歸責(zé)于每一個(gè)犯罪參與人,換句話說,每一個(gè)犯罪參與人要承擔(dān)他人犯罪行為的后果?傊,共同犯罪理論實(shí)際上是罪責(zé)自負(fù)原則的例外理論。有學(xué)者認(rèn)為黑格爾的自由意志歸責(zé)理論,用在刑法歸責(zé)上,每人對(duì)自己的自由意志歸責(zé),而不對(duì)他人的自由意志歸責(zé),為他人行為答責(zé)突破了自我答責(zé)的界限。在這種觀點(diǎn)下,共同犯罪人不會(huì)為他人自由意志答責(zé)。我認(rèn)為共同犯罪就是為他人行為承擔(dān)責(zé)任,而不是只為自己行為承擔(dān)責(zé)任,是一種整體責(zé)任。這種整體責(zé)任建立在參與人意思溝通上,是一種主觀責(zé)歸責(zé)。在我看來,共同犯罪是一種歸責(zé)形態(tài),一種規(guī)范論構(gòu)造而不是一種存在論構(gòu)造。張明楷教授認(rèn)為:“意思的聯(lián)絡(luò)不應(yīng)當(dāng)限定為犯罪故意的聯(lián)絡(luò),只要就共同實(shí)施構(gòu)成要件的行為,具有一般意義的意思聯(lián)絡(luò)即可”。我完全贊同張明楷教授的這個(gè)觀點(diǎn),我認(rèn)為共同犯罪人之間的意思聯(lián)系,不需要定義為必須是共同的故意內(nèi)容,涉及共同的罪名或共同的犯罪目的,而是共動(dòng)參與的意思溝通。也許一起去干的時(shí)候,各共同犯罪人的內(nèi)心故意內(nèi)容并不完全相同,只要他們存在意思溝通就能夠成立共同犯罪。
    【案例9】“呂衛(wèi)軍、曾鵬龍運(yùn)輸毒品案”,乘警在昆明開往北京西的列車上,從呂衛(wèi)軍身上查出海洛因46.6克,從曾鵬龍身上搜出海洛因41.2克。經(jīng)查明,二被告人相互認(rèn)識(shí),乘車的起始地與目的地完全相同,在列車上也一直坐在一起,毒品系呂衛(wèi)軍出資購買,二人約定毒品歸各自所有,曾鵬龍承諾日后歸還呂衛(wèi)軍為其購買毒品所墊付的款項(xiàng)。對(duì)于本案,控方以運(yùn)輸毒品罪共犯起訴,辯方稱系分別運(yùn)輸毒品。法院認(rèn)為,控方“關(guān)于二被告人系共同犯罪的指控,經(jīng)查,公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)只能證實(shí)二被告人分別攜帶毒品乘坐旅客列車進(jìn)行長途運(yùn)輸,在途中被查獲的事實(shí),并不能證實(shí)二被告人有共同運(yùn)輸毒品的主觀故意和客觀行為,因此,該項(xiàng)(共同犯罪)指控不能成立!狈ㄔ簱(jù)此判決二被告人分別犯運(yùn)輸毒品罪,各處有期徒刑10年,剝奪政治權(quán)利3年,共處罰金5000元。若認(rèn)定為共同犯罪,二人運(yùn)輸毒品總量遠(yuǎn)超過50克,依照刑法應(yīng)被判處15年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,相反,分別認(rèn)定數(shù)量,則處七年以上有期徒刑。何為共同犯罪的意思溝通、意思聯(lián)絡(luò)?張三和李四約定好一同去非法狩獵,張三打死了一只老虎,李四打死了一只熊貓,他們是共同犯罪嗎?熊貓的死亡能夠算到張三頭上嗎?老虎的死亡能夠算到李四頭上嗎?如果不是共同犯罪,就各算各的行為后果。如果是共同犯罪就要合起來算危害后果。約定好一同去運(yùn)輸毒品,到了目的地一同去買了毒品,各人分開付錢(上述案例中一人的購買毒品錢是另一人墊付的),各自拿了自己購買的毒品,一同乘車回共同的目的地,在路上被查獲毒品。是共同運(yùn)輸毒品嗎?共同運(yùn)輸毒品需要把毒品放到一個(gè)包里?在列車上毒品分別放在各自的包里,就不是共同運(yùn)輸毒品了?我認(rèn)為共同犯罪的意思溝通和聯(lián)絡(luò)是一同行動(dòng)的意思,即使毒品是各人出錢買各人的,但一同出發(fā),一同坐車回程,就是具有共同的運(yùn)輸毒品行為,在共同的運(yùn)輸行為里包含著相互照應(yīng),相互看管物品等。不該以運(yùn)輸?shù)臉?biāo)的物的所有權(quán)歸不同的主體,沒有放在一個(gè)包裹里為由而否定存在意思溝通的共同運(yùn)輸行為。我認(rèn)為共同犯罪的意思交流是指一起共動(dòng)的意思溝通,不要求必須是相同標(biāo)的物,也不要求必須具有相同的故意內(nèi)容和相同的行為目的或動(dòng)機(jī)。
    7.4 單一正犯制的最大特色就是教唆行為和幫助行為的獨(dú)立性,把教唆行為的犯罪參與人和幫助行為的犯罪參與人都看成是正犯,其成立于實(shí)行行為的正犯是否存在無關(guān),不依靠正犯而自我成立。這種立法模式有助于打擊社會(huì)危險(xiǎn)性較大的教唆行為和幫助行為,不以法益侵害為必要,更加接近行為無價(jià)值論。能夠有效打擊和處理網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的影響很大的犯罪幫助行為,在打擊恐怖活動(dòng)犯罪時(shí)更受立法者青睞。當(dāng)然,在擴(kuò)大犯罪成立的范圍和人權(quán)保障上有所欠缺,這是一種立法的價(jià)值選擇。站在共同犯罪理論功能角度看,單一正犯制就是一個(gè)理論怪胎。它一方面主張自己是共同犯罪理論,另一方面又主張犯罪參與人不對(duì)他人行為承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)自己行為承擔(dān)責(zé)任,并且反對(duì)自己行為與他人行為的相關(guān)性和從屬性。單一正犯制認(rèn)為每一罪名的教唆犯和幫助犯都有自己的獨(dú)立的構(gòu)成要件(修正的構(gòu)成要件),實(shí)施教唆行為或幫助行為的犯罪參與人的可罰性在于其獨(dú)立的構(gòu)成要件,與正犯的構(gòu)成要件行為無關(guān)。即使不存在正犯,實(shí)施教唆行為或幫助行為的犯罪參與人也可罰。單一正犯制的這些觀點(diǎn),完全無視脫離了正犯的構(gòu)成要件行為,很多情形下教唆行為和幫助行為實(shí)際上是日常生活行為,不具有可罰的直觀性。單一正犯制由于強(qiáng)調(diào)共犯行為的獨(dú)立可罰性,不可避免地會(huì)導(dǎo)致刑法處罰范圍的擴(kuò)大。因此,有的單一正犯制學(xué)者企圖從行為無價(jià)值論的社會(huì)相當(dāng)性角度來限制處罰范圍擴(kuò)大的問題。
    7.5 對(duì)于共犯從屬性和共犯處罰根據(jù),區(qū)分制學(xué)者給出了不同的理論根據(jù)。
    7.5.1一派給出行為無價(jià)值論的理由:正犯實(shí)施了犯罪行為,而共犯創(chuàng)造了犯罪人,教唆犯使得被教唆人墮落因而可罰。換句話說,共犯行為創(chuàng)造或有貢獻(xiàn)于正犯的無價(jià)值行為,因而共犯行為可罰。這派觀點(diǎn)實(shí)際上還是把共犯行為與正犯行為捆綁的,共犯不是因自己獨(dú)立行為的邪惡或社會(huì)危險(xiǎn)性而可罰,而是使得正犯作出了無價(jià)值行為而可罰。如果正犯沒有做出任何行為,或正犯行為本身不可罰,那么共犯行為就不可罰。因此,這派仍然屬于共犯從屬性說。
    7.5.2 另一派給出了結(jié)果無價(jià)值論的理由:共犯行為加功于正犯行為從而間接侵害了法益,因而共犯行為可罰。在此,主流的是因果共犯論。因果共犯論實(shí)際上是把正犯行為與共犯行為作為一個(gè)整體行為看待和處理,由此把犯罪結(jié)果歸責(zé)于正犯和共犯,從而為共犯找到了處罰根據(jù)。這種整體行為論實(shí)際上是“部分實(shí)行,全部責(zé)任原則”的翻版,不僅適用于共同正犯,也適用于正犯與狹義共犯形成的共同犯罪。
    7.5.3 在共同犯罪參與人可罰性根據(jù)上,我認(rèn)為參與人的意思交流和參與共動(dòng)的意愿是可罰性的根據(jù)。結(jié)果無價(jià)值論的整體行為因果共犯論給出了限定和限縮處罰范圍的依據(jù),其共犯從屬性說是一種具體的限定和限縮處罰范圍的理論,我認(rèn)為共犯從屬性說價(jià)值上是可取的。但在限定共同犯罪參與人的范圍上,我認(rèn)為行為無價(jià)值論的社會(huì)相當(dāng)性理論有時(shí)能發(fā)揮難以替代的作用。
    8.進(jìn)一步討論共同犯罪參與人的范圍和處罰根據(jù)
    8.1 教唆犯
    8.1.1教唆行為被定義為:故意敦促、唆使、勸說、命令、買通、煽動(dòng)、恐嚇、招募等讓被教唆人產(chǎn)生犯意的言語行為。Puppe與Jakobs認(rèn)為,只有在具備敦促行為之外,還存在促成犯罪者的支配時(shí),才能成立教唆犯。Roxin認(rèn)為成立教唆犯只是要求行為人“唆使”正犯實(shí)施犯罪,而并不要求正犯“承擔(dān)實(shí)施構(gòu)成要件行為的義務(wù)”。教唆犯成立的前提是,正犯具有犯罪支配并且決定“是否”以及“如何”實(shí)施犯罪。在幕后者掌控構(gòu)成要件行為實(shí)施的過程時(shí),則其成立間接正犯。
    8.1.2 讓他人產(chǎn)生犯意的言語等行為都屬于教唆行為嗎?
    【案例10】張三將鎖上的門或者窗戶打開并且期待竊賊李四由此進(jìn)入而入室竊走王五的財(cái)物,張三的行為屬于教唆行為嗎?有學(xué)者認(rèn)為張三的行為屬于片面幫助行為,不是教唆行為。如果張三的打開門窗的行為確實(shí)讓李四產(chǎn)生了犯意,李四由此偷走了王五的財(cái)物,張三的行為從產(chǎn)生犯意角度看,不是教唆行為嗎?教唆行為僅僅局限于言語行為嗎?言傳身教,以自身行為讓別人產(chǎn)生犯意,不能成為教唆行為嗎?我認(rèn)為教唆行為是讓沒有犯意者產(chǎn)生犯意,而幫助行為是給已經(jīng)具有犯意者提供幫助,因此,案例10的張三行為應(yīng)該歸入教唆行為。
    【案例11】張三將與李四妻子通奸之情人的姓名和床上照片郵寄給了李四,張三的意圖是讓李四毆打該情人,張三在沒有將自己意圖明確說出,卻成功實(shí)現(xiàn)李四毆打該情人的情況下,張三成立故意傷害罪的教唆犯嗎?
    【案例12】在被追捕的銀行劫正為分散追捕者的注意力而故意將現(xiàn)金撒在街道上時(shí),倘若其計(jì)劃得以成功實(shí)現(xiàn),則對(duì)該劫匪是否還要作為侵占罪的教唆犯進(jìn)行處罰?

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